1、版权与出版权答:版权与出版权完全不同,版权也就是著作权,是著作权人对作品享有的专有性权利。而出版权则是对作品的复制发行的权利,出版权属于著作权人的财产性权利,是著作权人17项权利中的一项。版权包括人身权利和财产权利,包括全部17项权利。2、出版权与出版者权答:出版权指的是著作权人的复制、发行权,是著作权人的财产性权利,是著作权人众多权利中的一项。出版者权是出版者在出版图书、期刊的过程中,对其版式设计所享有的权利,属于邻接权的范畴。出版权针对的是作品,而出版者权是在作品传播过程中所产生的,针对的是传播作品过程中所作出的创造性劳动成果。3、修改权与改编权答:修改权属于著作权中的人身性质的权利,一般有两种修改,一是文字性修改,二是实质性修改。修改不产生新的作品,不以变换表达形式为目的,只是对作品的一种完善。改编属于著作权中的财产性权利,改编要以原作品为基础,创作出新的作品。改编一般是一种形式的变化,比如将小说改编成戏剧,或者将戏剧改编成电影剧本。改编是在原作品的基础之上改变了作品的表达形式,是为了适应作品的不同需求。4、机械表演权与放映权答:机械表演权指的是用各种手段公开播送作品的表演。放映权是指通过放映机、幻灯机等技术设备公开再现美术、摄影、电影和以类似摄制电影的方法创作的作品等的权利。两者最关键的区别在于,机械表演权是对“作品的表演”的播送,而放映权是公开再现“作品”,所以应该说放映权是与表演无关的,而机械表演权并非播送作品,而是播送作品的表演。5、放映权与广播权答:放映权是指通过放映机、幻灯机等技术设备公开再现美术、摄影、电影和以类似摄制电影的方法创作的作品等的权利。广播权,也称播放权,是指以无线方式公开广播或者传播作品,以有线传播或者转播的方式向公众传播广播的作品,以及通过扩音器或者其他传送符号、声音、图像的类似工具向公众传播广播的作品的权利。放映权是对作品以放映机、幻灯机等技术设备公开再现作品,而广播权则是以无线传播的方式播放作品,广播一般是由广播电台电视台等机构用无线方式进行播送作品的。放映权不是以无线方式来播送作品。6、表演权与表演者权答:表演权是指公开表演作品,以及用各种手段公开播送作品的表演的权利。表演者权就是指表演者对其表演活动所享有的权利。表演权属于著作权,是著作权人享有的自己表演或者许可他人表演的权利;而表演者权是邻接权,是表演者在表演的过程中所对作品所出的创造性贡献所享有的权利,表演者有权许可他人对自己的表演现场直播,录音录像,网络传播等。7、合作作品与委托作品答:合作作品,是指两个以上的人共同创作的作品。委托作品,是指受托人接受委托人的委托而创作完成的作品。合作作品中合作方都作出了独创性的智力贡献,而委托作品只有受托人进行创作。合作作品一般由合作者共有,而委托作品则由合同约定,合同没有约定的由受托人享有。8、合理使用与法定许可答:合理使用,是指著作权人以外的人,在法律规定的特定条件下,不必征得著作权人的同意,也不必向著作权人支付报酬而使用作品的一种制度。法定许可,是指根据著作权法的规定,在特定的条件下,使用他人已经发表的作品时,9、著作权与邻接权答:著作权,也称版权,是指自然人、法人或者其他组织依法对文学、艺术和科学作品所享有的各项专有性权利。邻接权,又称作品传播者权,指作品的传播者对其在传播作品过程中所创造的劳动成果所享有的权利。邻接权是与著作权相关的一种权利,它属于广义著作权的一部分。但是,它与著作权有很大的区别,首先,权利的主体不同。其次,权利保护的对象不同。第三,权利的内容不同。10、作者与著作权人答:作者,指创作作品的自然人。著作权人,是指依法对文学、艺术和科学作品享有著作权的人。作者是最主要的著作权人,但是非作者也可以根据合同、继承或者法律规定成为著作权人。作者只能是自然人,著作权人可以是自然人也可以是法人或者其他组织。11、合作作品与汇编作品答:合作作品,是指两个以上的人共同创作的作品。汇编作品,是指将若干作品、作品的片段或者不构成作品的数据或者其他材料的内容进行选择或者编排,并且体现出独创性的作品。合作作品的作者之间必须有合意,也就是在创作之前就协商创作,并且无须其他人编辑。汇编作品的作者之前没有合意,必须由汇编者才能将不同的作品编排在一起。12、专利先申请原则与专利先发明原则答:所谓先申请原则,是指两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人。所谓先发明原则,是指几个发明人就同一发明创造提出专利申请时,专利权授予最先完成发明创造的人。这两个原则区别明显。首先,先发明原则有利于保护最初的发明人的权利,具有朴素的公平性,但是实际操作中确定谁是在先发明人很困难,先申请原则确定先申请人容易,公平性问题可以通过先用权弥补。其次,先发明原则不利于发明创造的早日公开,先申请原则恰相反。再者,先发明原则易使专利权处于不确定的状态。专利权人随时可能因他人有利的在先发明方面的证据,而导致专利权的丧失,先申请原则恰相反。最后,先发明原则使发明比较完善,先申请原则相反,但可通过优先权弥补。13、外国优先权与本国优先权申请人已经在一个成员国提出正式的专利申请以后,又在特定期限内(发明实用新型为12个月,外观设计为6个月)就同一发明向其他成员国提出申请,申请人有权要求将第一次提出申请的申请日作为后来申请的申请日。这种权利称为外国优先权或国际优先权。本国优先权申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权,申请人有权要求将第一次提出申请的申请日作为后来申请的申请日。区别是:(1)外国优先权包括发明、实用新型、外观设计申请可要求优先权,本国优先权只包括发明、实用新型两种专利申请可要求优先权。(2)外国优先权与本国优先权的第二次专利申请均在我国,而外国优先权第一次专利申请是在外国,本国优先权第一次专利申请是在我国。(3)外国优先权与本国优先权制度设置的意义不同。外国优先权是为了便于申请人向他国申请专利权,申请人有一定的时间考虑是否向他国申请专利。本国优先权目的是给予专利申请人一定的时间,完善其发明创造,修改专利申请的时间。14、发明与科学发现答:首先科学发现与发明不相同。科学发现是通过创造性活动,认识和揭示自然界规律的活动,如牛顿发现了万有引力,门捷列夫发现了元素周期律,爱因斯坦发现了相对论等;而发明则是人们利用已认识的自然界的规律,来改造世界的活动,是实用技术方案,具有技术特征和商业价值。其次,科学发现不能取得专利权,可以取得发现权,发现权是人身权利;发明能取得专利权,专利权是财产权利。15、基本发明与从属发明基本发明即首创发明,是全新的技术解决方案;从属发明是将已知制品、物质、方法的改进作为一种单独的发明,称作改进发明。区别:(1)基本发明在技术上是全新的;而从属发明是对已知技术的改良。(2)基本发明获得专利后,基本发明专利权人是自主的,专利的实施无须得到他人的许可;从属发明专利的实施须得到其他专利权利人的许可。16、专利申请人与专利权人专利申请人是就某项发明创造有资格向专利行政部门提出专利申请的人。专利权人是依法享有专利权,并承担相应法律义务的人。(1)专利申请人无专利权;专利权人享有专利权。(2)专利申请人与专利权人有时一致,有时不一致。专利申请被批准以后,申请人就成为专利权人。从专利转让中得到专利的人是专利权人,但不是专利申请人。17、发明和实用新型答:发明是一种对特定技术问题的新的创造性的技术解决方案;实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。二者的区别:(1)发明包括产品(制品)发明和方法发明;实用新型仅涉及产品,不涉及物质、方法等。(2)实用新型仅涉及产品,而且是有一定形状和结构的产品;发明则不是。(3)实用新型与发明比较,其发明创造高度要低一些。(4)发明和实用新型专利申请适用的审批程序,以及保护范围、保护期限、专利性要求、申请手续和费用都不同。18、新颖性与创造性答:新颖性是指申请专利的发明创造,在申请日(或优先权日)之前,未被公知公用,具有不构成现有技术一部分的特征。创造性是指申请专利的发明创造,比申请日或优先权日以前已有技术有不同程度的实质性特点和进步,体现了与已有技术不相类似的特征。新颖性与创造性都是取得专利权的条件,但新颖性要求申请专利的发明创造“新”,创造性要求申请专利的发明创造“难”。具有新颖性的不一定具有创造性。19、实用新型与外观设计实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案;外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。实用新型与外观设计都被视为一种发明创造,都是针对产品所做的发明创造,均不涉及方法、工艺流程问题。二者的区别:(1)外观设计仅仅涉及产品的外部形状,不涉及产品的内部结构;实用新型涉及产品内部结构。(2)外观设计是美术设计;实用新型是新技术方案。(3)实用新型与外观设计在专利申请条件、程序、权利内容等方面均有区别。20、产品发明与方法发明答:产品发明(包括物质发明)是人们通过研究开发出来的关于各种新产品、新材料、新物质等的技术方案,如计算机、玻璃纤维和人造卫星等。方法发明是人们为制造产品或者解决某个技术难题而研究开发出来的操作方法、制造方法以及工艺流程等技术方案,如汉字输入法、钢铁冶炼法等。二者的区别:(1)专利申请书撰写内容有所不同。(2)专利权人行使权利和保护权利的方式不同,根据专利法第11条规定,产品发明专利权人有制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品的权利,权利保护及于产品本身。方法发明专利权人有使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品的权利,权利保护不仅及于方法本身,也及于依照该专利方法直接获得的产品。(3)举证责任不同。产品发明专利被侵权,举证责任在专利权人;方法发明专利被侵权,由侵权行为人举证。21.专利权与著作权的区别答:专利权与著作权的区别表现在三方面:(1)保护对象不同。专利权所保护的是具有新颖性、创造性和实用性的发明创造,而著作权保护的是表达作品思想内容的具体形式。(2)保护条件不同。专利权要求其保护对象的首创性,而著作权要求其保护的作品具有独创性。(3)权利产生程序不同。专利权的产生需要专利机关的特别授权,而著作权一般依作品的创作完成而自动产生。(4)适用领域不同。专利权主要发生在工业生产领域,而著作权所保护的作品主要涉及文学、艺术领域。22、著作权,版权,作者权答:著作权是指文学、艺术和科学作品的作者及其他著作权人依法享有的权利,包括著作人身权和著作财产权。关于著作权的称谓,世界各国不尽一致,主要有版权和作者权两种。版权是英美法系国家的称谓,指的是复制的权利,包括抵制他人进行复制的权利。自然人和法人都可以成为作者。作者权是大陆法系国家的称谓,只有自然人才能成为作者。强调受权利保护的主体—个人的身份。只有自然人才能成为作者。23、著作权的限制:合理使用,法定许可答:合理使用是指在特定条件下,法律允许他人无须取得作品权利人的许可而使用其享有著作权或邻接权的作品,并不用支付报酬的行为。法定许可是指在法律规定的情形下使用他人已经发表的作品,可以不经过著作权人许可,但应当向其支付报酬,并尊重著作权人其他各项人身权利和财产权利的制度。相同之处:1.使用的对象限于已经发表的作品2.无须取得著作权人许可3.必须注明作者姓名和作品名称等.不同之处:1.是否像著作权人支付报酬,合理使用不用,法定许可需要支付报酬2.法定许可抽到著作权人声明不许使用的限制,而合理使用没有这样的限制。24、注册商标和未注册商标答:注册商标指经国家商标局核准注册的商标,受到《商标法》的保护;未注册商标指未经国家商标局核准注册的商标,只受《商标法》的有限保护,主要受民法、反不正当竞争法等法律的保护。区别:法律保护依据不同;排他性不同;法律保护方式和目的不同25、专利的终止与无效答:专利权的终止是指专利权因期限届满